Em Curitiba: prisão de Lula em cela da Polícia Federal pode sofrer efeitos de decisão do STJ
Resumo: Finalidade da lei. Lula já pode pedir regime semiaberto.
A controvérsia sobre detração
Vou tentar dirimir uma controvérsia hermenêutica que parece estar instalada. Como se sabe, o ex-presidente Lula teve sua pena reduzida para 8 anos e 10 meses de reclusão. Inicialmente, a pena, imposta pelo então juiz Sergio Moro, era de 9 anos e 6 meses — pena que foi posteriormente ampliada para 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Já cumpriu mais de ano, porque preso desde abril de 2018, em decorrência da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da presunção da inocência.
O STJ não aplicou a detração. Também não sei se foi pedida. Não importa. Quero falar sobre o vem sendo discutido: cabe ou não cabe a detração nas circunstâncias concretas do caso?
A detração está prevista no artigo 42 do Código Penal, que dispõe: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”
Em 2012, a matéria passou a constar no CPP, no artigo 387, § 2º:
O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[…]
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Trata-se muito mais de uma questão hermenêutica do que processual. Há duas teses: a restritiva e a constitucional. Explico: O legislador estabeleceu que a prisão a ser computada é a provisória. Quer dizer: o sujeito fica preso provisoriamente antes de ser condenado e tem o tempo “detratado”. Quem cumpre já parte da própria pena — como no caso de condenados em segunda instância sem o benefício da liberdade antes do trânsito em julgado — não, por essa tese, esse direito. Essa é a tese restritiva.
Aqui, como contraponto, trago a tese constitucional. Assim, há duas questões: provisório é preso de que tipo? Por exemplo, se ele já começa a cumprir a pena a partir do segundo grau e vem a ser absolvido no STJ, ele não era provisório? Bom, se era definitivo, como pôde ser absolvido? Vejam a impossibilidade de se epitetar tipos de prisão.
Mas, deixando de barato o léxico de “provisório”, há que se perguntar se o legislador tinha liberdade de conformação para fazer essa discriminação, dando benefícios para a pena provisória e prejudicando a pena definitiva – sic (ou seja, com a virada do STF pelo HC 126.292, já se considera pena definitiva a que vem cumprida depois do segundo grau). Se a pena não era provisória, por que foi alterada?
Há uma pista para entender o imbróglio. O ministro Barroso, no ARExt 1.129.642, diz: “Todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio. Entendo que a pena privativa de liberdade pode ser executada preventivamente, e não, necessariamente, provisoriamente…”, com a qual a liberdade aqui seria preventiva e, portanto, deve-se aplicar a regra do 387, parágrafo 2º, do CPP, como muito bem lembram Aury Lopes Jr. e Alexandre Rosa.
Assim, valendo o que disse Barroso, parece óbvio que o cumprimento da pena após o segundo grau é preventivo ou provisório. Eu não tenho dúvida disso. Afinal, insisto, se o STJ ou o STF anulam todas as provas e com isso o réu vem a ser absolvido, e ele já cumpriu parte da pena, essa “pena” era o quê? Definitiva ou provisória? Isso vale para diminuição de pena.
Trata-se, pois, de fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 387, parágrafo segundo, do CPP, porque, aplicado em sua literalidade (tese restritiva), viola a igualdade e a isonomia, discriminando onde não se pode discriminar.
Cumprimento de pena é cumprimento de pena. Um dia na prisão é um dia na prisão, independentemente do nomen juris que tenha. Na verdade, pode-se até nominar a pena de provisória e definitiva. Concedo esse ponto. O que não se pode é dar efeitos diferentes no caso de beneficiar o condenado. Isso seria contrariar toda a principiologia penal e processual penal que dá sustentação ao sistema.
Portanto, uma interpretação adequadora deixa claro que a expressão sentença condenatória deve ser lida como decisão condenatória, alcançando o segundo grau e as instâncias recursais (STJ e STF). E qualquer prazo que o condenado tenha estado na prisão deve ser computado para fins de cálculo de regime de cumprimento. De novo, é uma questão da principiologia que sustenta a norma que exsurge do texto (texto e norma são coisas diferentes, lembra Fr. Müller).
Além do mais, o dispositivo do CPP fala em tempos computados. Computado quer dizer somar, juntar. Consequentemente, computados os cumprimentos, tem-se “pena cumprida”. Simples, isso.
Essa questão acima nos remete a outro ponto, que ilustro a partir de um antigo caso brasileiro. Tão antigo quanto pouco conhecido, lamentavelmente. Leiam abaixo.
A finalidade da lei: uma questão de antanho – já em 1866…
No caso, trata-se de aplicar uma coisa muito antiga, chamada “finalidade da lei”. É uma coisa já conhecida no século XIX desde Ihering e que, no Brasil, fora aplicada no ano de 1866 — de forma avançada! — pelo juiz Antonio Vicente Pereira Leitão, na comarca de Rio Pardo, ao interpretar o artigo 1º da Lei de 7 de novembro de 1831.
Foi com base nesse dispositivo legal que os escravos Lino e Lourenço postularam sua liberdade, já que, incorporados a uma comitiva que levou víveres para soldados brasileiros no Paraguai, atravessaram território livre (Argentina). Estabelecia a lei que
todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres, excetuados os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes ao País, onde a escravidão é permitida, enquanto empregados ao serviço das mesmas embarcações.
A argumentação do juiz da Comarca foi no sentido de que era o caso de aplicar-se a citada lei, porque seu objetivo era o de impor condições mais difíceis para os escravagistas, “para que se vá perdendo a vontade de sustentar o vício com que foi criada [a escravidão], e paulatinamente se resignando a cumpri-la”. Escrevi um artigo sobre esse caso na Revista Brasileira de Direito Civil Contemporâneo, sob o título “Dois casos na escravatura dos Estados Unidos e do Brasil: perspectivas do direito civil e do direito constitucional”, v. 16, p. 41-60, 2018.
Ou seja: lido o dispositivo de forma literal, Lino e Lourenço não tinham direito. Só que, aplicada à luz de sua finalidade (acabar aos poucos com a escravidão), a lei dizia terem eles direito à liberdade.
No caso Lino e Lourenço, de forma hipócrita ou não — deixo para o leitor —, a finalidade da lei era combater a escravidão. Pelo menos oficialmente era a finalidade.
No caso da detração, a finalidade da lei, de forma hipócrita ou não — deixo para o leitor —, é a reintegração mais rápida do preso à sociedade, facilitando a progressão de regime. Pelo menos, oficialmente é essa a finalidade.
Logo, uma interpretação da legislação processual penal à luz de sua finalidade, à luz dos princípios que lhe sustentam, é uma obrigação do intérprete.
Porque o ponto é: respeitar os limites semânticos de um texto não é, não deve ser, um exegetismo do século dezenove. Já digo isso há três décadas. Respeitar a lei não exige um textualismo barato, raso, ingênuo. Por vezes, uma leitura literal pode ser desejável, nos casos de garantias de liberdade. Às vezes, respeitar a lei quer significar que é, a partir do que o texto diz, é obrigação do intérprete identificar o que o texto tem a dizer na sua finalidade. Ou seja, há que se perguntar: por que a lei foi feita? Como alcançar a igualdade prevista pela Constituição?
É por isso que essa não é uma questão casuística. É exatamente uma questão de respeitar o Direito. Recorro a Lon Fuller:
um sistema jurídico que não observa os princípios por meio dos quais é capaz de realizar sua função não é um sistema jurídico digno do nome.
A verfassungskonforme Auslegung, mais do que um método/modo de interpretar, é um princípio constitucional. A parametricidade material das normas constitucionais conduz, logicamente, à exigência da conformidade substancial de todos os atos do Estado com as normas e princípios hierarquicamente superiores da Constituição.
E a nossa Constituição, que tem força normativa, é uma Constituição que prevê garantias. É uma Constituição democrática, que impõe limites, parâmetros, que impõe critérios.
Interpretar a legislação penal e processual penal conforme a Constituição, nesse caso e em qualquer outro, é uma questão de respeitar os princípios que fazem nosso Direito ser o que é.
E respeitar a principiologia que dá sustentação a nosso ordenamento significa respeitar suas próprias condições de possibilidade. E respeitar a finalidade de uma lei que só poderia, mesmo, ter uma: beneficiar o réu, rumo a mais rápida reintegração social.
Trata-se, portanto, de respeitar o Direito.
Dos anos 60 do século XIX à 2019 – cuidado para não regredirmos
Para reflexão: Se o juiz do caso Lino e Lourenço tivesse feito faculdade de direito hoje, por certo deixaria os escravos na senzala do seu senhor. Correria o risco de adotar a tese restritiva.
Lenio Luiz Streck é jurista, professor de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito.